石景山区个人商标转让办理的步骤
知识产权,包括商标权,具有严格的地域性特征。虽然地区同属一个中国,因其与中国大陆分属不同法系,因此在中国大陆取得的北京商标注册专用权不代表在也能适用,即客户如果想要在保护其商标,就必须进行商标注册申请。商标注册申请中应该注意的问题如下所示:
(1)法定申请语言:英语或中文。
(2)若申请主体是独资经营商号,提供的主体资格证明文件是经营者的姓名/名称营业名称;若申请主体是合伙经营商号,提供的主体证明文件是个别合伙人的姓名/名称合伙经营的营业名称。
(3)商标图示。以电子方式提供的商标图示须清晰及详尽地展示有关商标,其清晰及详尽程度须足以对该商标做出妥善的审查。
(4)就既非罗马字母也非中文字的文字、字母或字体,提供音译及/或翻译。
(5)避免货品及/或服务在说明书中出现重复项目
(6)填写申请时,注意查看货品及服务是否按照在申请日期适用的最新版本及文本的《尼斯分类》正确分类。
(7)标点符号很重要。应妥善使用逗号或分号,以便在说明部分准确列出有关货品及/或服务。
(8)若申请人委托代理人代为提交商标注册申请,须提供该代理人在的居住地址或业务地址。
要注册国际商标,先要确定到底准备注册哪些国家,注册国际商标有两种方法。一是通过马德里国际注册。优点是时间快。费用低。二是逐一国家申请,适合那些还没有加入了马德里协定或议定的国家。申请国际商标注册的方式有哪些?申请注册国际商标有两种方式:方式一,到当地国商标注册机构去直接申请;方式二,通过国内的马德里协议,在国家工商行政管理总局商标局提交当地国申请。
通过马德里协议,向当地国申请,需要在国内的注册商标的商标注册证,或商标注册申请受理通知书。费用以瑞士法郎币种汇算成人民币币种。商标注册申请书通过审查以后,15日内,向国家工商行政管理总局商标局缴纳相应的费用。商标注册时间,在半年以上。
国际商标注册流程是什么?1、准备商标申请书件:马德里商标国际注册申请书;外文申请书;请人资格证明一份,如营业执照复印件、身份证复印件等;2、想商标局国际注册处提交申请书件;3、根据《收费通知书》的规定交纳商标注册费用;4、领取国际商标注册证书。
马德里商标注册申请的前提:马德里是基于国内的注册申请,因此申请马德里商标前必须国内有申请或者注册商标。要求:马德里申请是指加入马德里组织联盟成员国之间的相互申请注册。因此在申请前需确定意向(解释:心之所向、意图)申请的国家是否属于马德里成员国。国际注册商标申请所用时间:从申请到受理大概六个月左右时间;受理后,大概12-18个月可以知晓在各指定成员国是否受保护。
2020年公司注销需要的材料!刚刚小编说了公司注销的条件,说完注销公司的条件了,咱们就继续说说在公司注销需要准备的材料。现在国家主张简化注销,所以现在注销公司已经比之前简单了很多,即使是这样,公司注销还是需要我们脚踏实地一步一步去做的,纸上谈兵终究不是办法。接下来就跟着小编的脚步,往下看吧!2020年公司注销需要的材料如下:
1、公司营业执照复印件。2、公司股东会决议(内容就是注销公司,成立清算小组)。3、公司原始档案。4、到工商局领取表格。以上就是小编为大家讲解的内容,如果您遇到了难点问题或者您对以上内容有疑问或者您还想了解更多相关资讯可以与我司取得联系,不论你是进行公司注册、北京商标注册、人事代理等业务都可以咨询,我们拥有一批经验丰富的团队,将为您提供贴心的一站式服务,让您放心且无后顾之忧。我们都能给创业者完善的服务和疑难解答,让你尽可能地少走弯路。
北京商标注册,商标注册,商标注册代理,显著性是商标法上最为重要的概念,同时又是意义十分含混的术语。各种文献在涉及显著性问题时常常不加区分地混用不同的词语,而同一词语在不同语境下往往又可作不同的理解。商标法第十一条下列标志不得作为商标注册:
(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;
(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;
(三)其他缺乏显著特征的。
前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。显著性是商标的内在要义。我国现行商标法第十一条第一款对于因缺乏显著性而“不得作为商标注册”的情形作出了明确规定。在商标授权程序中,国家工商行政管理总局商标评审委员会适用该条款的标准一直较为严格,司法审查过程中,法院在大部分情形下似乎也默许了这种做法。
根据商标与其所标识的商品的关系,一件潜在的商标可以分为通用的、描述的、暗示的或任意的、臆造的。通用名称,是指某特定的商品所属种类或类别的名称,不能申请注册为商标得到保护;描述性标志,即描述商品的特点或特性,其一般不能申请注册为商标获得保护,但在证明具有“第二含义”后可以申请注册为商标;暗示性标志,即暗示而不是描述商品的某种特性,它需要消费者通过想象判断商品的性质,不必证明“第二含义”即可申请注册为商标得到保护;任意或臆造标志与使用它的商品无关,无需证明“第二含义”即可申请注册为商标得到保护。
就标志的显著性来看,通用标志永远不可能用来区别来源,描述性标志要求具有“第二含义”才能成为显著标志,暗示性标志和任意性或臆造性标志被认为具有内在显著性。将上述理论划分对应于现行商标法第十一条第一款的内容,“通用标志”对应于“仅有本商品的通用名称、图形型号”;“描述性标志”对应于“仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点”;“暗示性标志”和“任意或臆造标志”则不属于现行商标法第十一条第一款规定的“不得作为商标注册的情形”。
然而,问题在于“是否具有显著性”并不是客观事实的判断问题,而是具有很强主观判断因素的法律问题。但是,实践中可能存在的问题是,对于那些并非属于现行商标法第十一条第一款第(一)项与第(二)项情形的“暗示性标志”和“任意或臆造标志”也禁止其注册为商标。例如,对于“化妆品”“指甲油”等商品,申请注册“小女孩Littlegirl”商标,是否属于现行商标法第十一条第一款第(二)项规定的情形?对此,国家工商行政管理总局商标评审委员会认为,其“直接表示了商品的用途、消费对象等特点,不得作为商标注册”,法院也支持了这种观点。
正如前文指出的,显著性的裁判是法律问题,且具有主观性,故不存在“绝对真理”。不过,值得思考的是,为什么会存在这种相对比较严格的裁判标准?笔者认为,这与“商标授权”的思维有关系。一方面,既然是“授权”,当然也就可“授”可不“授”;另一方面,考虑到仅仅是在“授权过程中”,不“授”的话,申请人也没有太大的损失。那么,这种“商标授权”思维与“知识产权是私权”的论断是否契合,仍有待进一步探讨。
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